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BGH Entscheidung vom 29.02.1952 – 1 StR 282/51

1. Strafsenat

StrafrechtBundVolltext

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1_StR 282/51

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Im Namen des Volkes In der Strafsache gegen

den Krufmann Karl To im zus FEED; dort geboren an. ED wm;

wegen Körperverletzung im Amt u.2.

hat der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung vom 29. Februar 1952, an der teilgenommen haben: j

Senatspräsident Richter als Vorsitzender, - Bundesrichter Mantel, Bundesrichter Dr. Geier, Bundesrichter Glanzmann, Bundesrichter Dr. Jagusch als beisitzende Richter,

Bundesenwalt > als Vertreter der Bundesanwaltschaft,

Justizengestellter j als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle,

für Recht erkannt: Auf die Revision der Staatsanweltschaft wird das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 10. Januar 1951 im Falle A 1 der Urteilsgründe (Fall Sch ) mit den ihm’ zugrunde liegenden Feststellungen sowie hinsichtlich der Gesamtstrafe aufgehoben, In diesem Umfange wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmittels, an das Landgericht zurückverwiesen, . ‚ Im übrigen wird die Revision der Staatsanwaltschaft verworfen,

Die Revision des Angeklagten wird verworfen. Er hat die Kosten seines Rechtsmittels zu

tragen, . Von Rechts wegen

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Gründe: et,

I. Zur Revision des Angeklagten: i -

A. Verfahrensrügens | u sl

le Unbegründet ist die auf Verletzung des § 244 Abs 3 “E StPO gestützte Verfahrensrüge,. Nach den Bekundungen R der Zeugen SchaogP, TED und BED una den ent- A sprechenden Feststellungen des Gerichts misshandelte

der Angeklagte diese Zeugen im April 1935 im Notgefängnis in Fürth. Im Falle Schag® nennt zwar das Urteil den 7. April 1934 als Tag der Misshandlung. Aus dem Zusammenhang ergibt sich jedoch, dass diese Angabe auf einem Schreibverdehen.beruht.Gemeint ist der 7° April 1933. Diese Feststellungen zu entkräften, waren die in das Wissen der Zeugen Feb und Sch@B gestellten Tat- Bi sachen nicht geeignet. Die Zeugen sollten nämlich be- un kunden, dass sich der Angeklagte im Hai und Juni 1933 Br in Nürnberg aufgehalten habe, und dass er von Juli 1933 an beim Arbeitsamt in Nürnberg tätig gewesen sei. Das Lendgericht durfte deshalb die Vernehmung dieser Zeugen als unerheblich ablehnen.

Der Zeuge Hi@MEB bekundete Fälle von iiisshandlun:,en in der Lagerküche des Konzentrationslagers Dachau, von denen er gleubte, dass sie sich im Jahre 1940 ereignet hätten, Der Zeuge GEB bekundete einen weiteren Fall von Misshandlung, der sich nach seinen Angaben im Frühjahr, Sommer oder Frühsommer 1940 ereignete. Mit Rücksicht dareuf stellte der Verteidiger den Antrag, die von ihm benannten RD. re, MD und Gr@&® zun Beweise darüber zu vernehmen, dass sich der Angeklagte schon im Februar 1940 nicht mehr im

Lager Dachau, sondern im Lager Neuengamme befunden habe, jedenfalls aber im April 1940 nicht mehr in Dachau gewesen sei. Das Gericht lehnte diese Beweisamträge zum Teil mit der Begründung ab, die in das Wissen der Zeugen gestellten Tatsachen könnten als wahr unterstellt werden, zum Teil mit der Begründung, ihre Aussage könne höchstens zu dem Ergebnis führen, dass sich die den Angeklagten belastenden Zeugen bei der Angabe des Zeitpunkts geirrt hätten. Der Nachweis eines solchen Irrtums sei eber nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit ihrer Aussage im übrigen zu erschüttern, Das Gericht hat auch, wie sich aus den Urteilsgründen ergibt, für erwiesen erachtet, dass sich die von Hi dekundeten Misshandlungen im Jahre 1939. und die von GEB bekundete Misshandlung zu einem nicht \ mehr näher festgestellten Zeitpunkt ereignet hätten, Darin liegt kein Verfahrensfehler, Nach § 244 Abs.3 StPO darf ein Bevieisamtrag abgelehnt werden, wenn eine erhebliche Behauptung, die zur intlastung des Angeklagten bewiesen werden soll, so behandelt werden kann, als wäre die be- _ heuptete Tatsache wahr, Verf’ährt das Gericht dementspreche und ergibt sich daraus, dass eine von einem Zeugen bekundete Zeitangabe nicht stimmen kann, so hat der Tatrichter nach § 261 StPO nach seinem pflichtgemässen Ermessen darüber zu entscheiden, ob diese Unrichtigkeit, von der er nunmehr ausgehen muss, den Beweiswert der Aussage des bereits vernommenen Zeugen im übrigen beeinträchtigt. "Das Landgericht hat, wie die Urteilsgründe erkennen lassen, diese Frage gewissenhaft geprüft und ist dabei zu dem Er-. gebnis gekommen, dass die Bekundungen der Zeugen, auch . wenn man einen Irrtum bei der Zeitangabe bejaht, im übri-. gen Glauben verdienen, Diese Erwägungen liegen im wesentlichen auf tatsächlichen Gebiet. Das Gericht hat nicht den „ert der erhobenen Beweise und den Wert der im An-

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‘ des damit verbundenen Zeitverlustes und wegen der Schwierig- B:

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trage genannten Beweismittel in unzulässiger Weise gegeneinander abgewogen, sondern hat verfahrensrechtlich bedenkenfrei die behauptete Beweistatsache als wahr behan- ° ı delt und von dieser Grundlage aus nur den Beweiswert der St erhobenen Beweise in zulässiger Weise gewürdigt. Soweit N die Revision geltend macht, das Landgericht habe den

§ 261 StPO verletzt. es hätte den Aussagen der genannten Zeugen auch im übrigen nicht glauben dürfen, behauptet sie keinen Verfahrensfehler, sondern. bemängelt in unzulässiger leise Einzelheiten der dem Tatrichter vorbehaltenen Beweiswürdigung.

2% Zur Begründung der Rüge, dass das Gericht die Vorschrift des § 244 Abs.2 StPO verletzt habe, hat die Revision vorgebracht, der Verteidiger habe in der Hauptverhandlung die Abschrift einer keineidsanzeige gegen

den Zeugen GB überreicht; das Gericht hätte deshalb von Amts wegen weitere Ermittlungen zur Frage der Glaubwürdigkeit des Zeugen anstellen müssen, Die zur Begründung der Rüge allein angeführte Tatsache der Heineidsanzeige nötigte das Gericht jedoch zu keinen weiteren Ermittlungen, zumel da in der Anzeige selbst keine anderen Beweistatsachen angegeben und keine anderen Beweismittel genannt waren als in den im Laufe der Hauptverhandlung ausdrücklich gestellten Beweisamträgen. j

3, Ebensowenig ist § 66 a StPO verletzt. Die Zeugen CD una ScB wurden durch den beauftragten Richter vernommen. Sie wurden vereidigt. Die Vernehmungsniederschrift enthält den Vermerk, dass sie vereidigt wurden, da ihnen das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen

keit der Verkehrsverhältnisse nicht zugemutet werden könne. Der. Zeuge Rüg wurde nur wneidlich vom Unter-

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suchungsrichter vernommen, Die Niederschrift über die Aussage ist in der Nauptverhandlung gemäss § 251 Abs.l Nr.1 StPO verlesen worden, Dabei wurde festgestellt, dass er nicht vereidigt worden ist.

4. Richtig ist, dass der durch den beauftragten Richter vernommene Zeuge SÜD die Niederschrift über seine Vernehmung nicht unterschrieben hat. Das Protokoll enthält darüber folgenden vom Richter und dem Urkundsbeamten unterschriebenen Vermerk:

"Die Unterschriftsleistung des Zeugen Sc ist nur versehentlich unterblieben, Der Zeuge Scn hatte seine Vernehmungsniederschrift selbst durchgelesen, vollinhaltlich genehmigt und sich zur

. "Unterschrift bereit erklärt, wurde aber durch Zwischenfragen an der sofortigen Ausführung dieses Vorhabens gehindert. Er hat sich dann kurz vor 21 Uhr entfernt, ohne dass einem der Beteiligten das fehlen der Unterrchrift aufgefallen wäre",

Das Fehlen der Uüterschrift hindert jedoch, wie in der Rechtsprechung anerkannt ist (RGSt Bd.55 S.l, 5), weder die Verlesbarkeit des sonst ordnungsgemäss aufge- - nommenen Protokolls, noch hebt sie seine Beweiskraft unter allen Umständen auf. Das Gericht hat vielmehr den Beweiswert nach § 261 StPO nach freier Beweiswürdigung zu beurteilen, Das ist geschehen, wie die Urteilsgründe erkennen lassen, j

B. Sechbeschwerde:

Die Verletzung sachlichen Rechts wird von der Revision des Angeklagten nur im Falle Hi (A 2 der Urteilgründe) gerügt. Das Urteil weist jedoch keinen sachlich-rechtlichen Fehler auf.

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Es steht im Falle TB zwar nicht fest, dass der Angeklagte selbst tätlich geworden ist. Tr hat sich , jedoch, wie das Urteil für erwiesen hält, in demselben - Raum aufgehalten, in dem hausladen von mehreren SS-Leuten misshandelt wurde, und durch seine Anwesenheit diese in

ihrem Verhalten bestärkt und ihr Tun so geistig gefördert. a! Das Lendgericht hat die Überzeugung erlangt, der Vorsatz ei des Angeklagten habe sich auf die kisshandlung des Fest- ® genommenen erstreckt. Dieser sei in bewusstem und ge- # wolltem, wenn auch stillschweigendem Zusammenwirken aller i im Raum Anwesenden misshandelt worden. Diese Feststellungen, { die das Gericht vor allem auch auf die Tatsache stützt,

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dass der Angeklagte zu anderen Gelegenheiten um dieselbe Zeit selbst gegen Festgenommene tätlich geworden ist, tragen die Verurteilung wegen Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Zum Begriff. der kittäterschaft gehört nicht, dass jeder Kittäter die Ausführungshandlung oder-einen Teil von ihr vornimmt, Es genügt vielmehr, wenn nur der Wille auf die gemeinschaftliche Begehung der Tat gerichtet ist, auch ein Tatbeitrag anderer Art. Dass dieser Tatbeitrag auch darin bestehen kann, diejenigen, die die Ausführungshandlung begehen, in ihrem Tatwillen geistig zu bestärken, ist in der Rechtsprechung anerkannt, Der Begriff der hittäterschaft ist also nicht verkannt,

Die Revision des Angeklagten ist deshalb im ganzen unbegründet und muss verworfen werden.

II. Zur_Revision der Staatsanwaltschaft.

l. Die von der Revision allgemein erhobene Sachrüge ist nur zu den Fällen A 1 (ScheP) und B 9 (Dr. Ve)

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näher ausgeführt worden.

Scha@B wurde als Zrüherer Angehöriger der KPD im April 1955 festgenommen und in ein Notgefüngnis in Fürth eingeliefert. Dort holte ihn der Angeklagte, der als SS-Uan zum "ilfspolizisten bestellt worden war, eines Tages aus dem Raum, in dem er untergebracht worden war, heraus, misshandelte ihn zusemmen mit anderen und forderte ihn dann, indem er Papier und Bleistift zur Hand nahm, auf, Angaben über ‘/affen zu mechen, wobei er ihm versprach, dass er nicht mehr geprügelt werde, wenn er die gewünschten Angaben mache; Die Anklage sah darin neben dem Tatbestand der Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung auch die kierkmale der Aussageerpressung (§ 343 StGB). Das Landgericht hat das verneint, weil es sich bei diesen Vernehmungen nicht um ein von der zuständigen Behörde eingeleitetes Verfahren gehandelt habe mit dem Ziele, wegen einer strafbaren Handlung die gesetzliche Ahndung herbeizuführen, Es könne sich überwiegend um den privaten Racheakt einiger in dem Notgefängnis eingesetzter | SS-Leute gehcndelt haben, die im Bewusstsein ihrer Überlegenheit an dem früheren politischen Gegner ihr jätchen hätten kühlen wollen, Der Sachverhalt weise nur die Kerkwale der versuchten Nötigung nach § 240 aF auf,

Diese Ausführungen sind nicht frei von Rechtsirrtum. Untersuchung im Sinne des § 343 StGB bedeutet ‚jedes Verfahren, das in irgendeiner Weise die Ermittlung und Ahndung strafbarer Handlungen bezweckt (RGSt Bd 6 S 825 Bd 25 S 366) Dass sich gegen Schagg eine Untersuchung in diesem Sinne richtete, kann nach den Urteilsfeststellungen nicht bezweifelt werden. Wenn auch im Jahre 1933 der einem politiscl

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Gegner der IISDAP gemachte Vorwurf, sich als "Staatsfeind" ' zu betätigen oder verbotene Waffen zu besitzen oder von .! dem Vorhendensein solcher Waffen zu wissen, oft nur ein i Vorwand für die politische Verfolgung war und wenn auch R vielfach von Anfang an nicht beabsichtigt war, eine et- .$ wa gegebene Schuld gerichtlich feststellen und ahnden E: zu lassen, so bedeutete doch das Vorgehen mit polizeilichen liitteln gegen politische Gegner unter dem Vorwurf, -& von verbotenen \iaffen zu wissen, eine Untersuchung im BR Sinne des § 343, auch wenn die Anwendung polizeilicher Mittel in Wahrheit einen Missbrauch darstellte (vgl.0GHSt . Bd.2 S. 69/70). Gehörte der Angeklagte in seiner Eigenschaft als Hilfspolizeibeamter, was möglich ist, wenn

auch dazu bisher ausreichende Feststellungen fehlen, zu den Beamten,die vermöge ihres Amtes in einer Untersuchung mitzuwirken hatten, so kam nach den vom Landgericht ge- +roffenen Feststellungen seine Verurteilung wegen Aussageerpressung gemäss § 343 StGB auch denn in Betracht, -

- wenn er oder einer der sonst bei den Kisshandlungen Beteiligten aus persönlichen Rachegelüsten gehandelt haben sollte, wie es das Landgericht nicht für ausgeschlossen hölt, falls er nur zu dem Zwecke handelte, durch die Kisshandlungen oder die Androhung weiterer liisshandlungen von ScheD ein Geständnis oder Angaben anderer Art zu erpressen. Der Wortlaut des § 343 scheint zwar darauf hinzudeuten, dass als Täter jeder Beamte in Betracht kommen kann. Aus dem Nebensatz: "Welcher in einer Untersuchung Zwangsmittel anwendet", ist aber zu folgern, dass möglicher Täter nur ein Beamter sein kann, der vermöge seines Amtes bei Untersuchungen mitzuwirken hat.

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. Feststellungen zu bejahen, wenn die Angehörigen der Hilfs- : "polizei zur KLitwirkung bei Untersuchungen in dem erörter-

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Dabei braucht der Beante nicht notwendig gerade für die. jenige Untersuchung zuständig zu sein, bei der er die Zwengsmittel anwendet; es genügt vielmehr, dass er allge. mein zu Untersuchungshandlungen berufen ist (OCHSt Ba, 3 S. 12). Ob diese Voreussetzungen in der Person: des Angeklagten erfüllt waren, hat das Urteil weder bejaht noch ausreichend verneint. Es hat diese Frage überhaupt nicht geprüft. Dass die in § 163 StPO genannten Beamten des Poli. zeidienstes, zu deren Aufgaben es gehört, strafbare Handlungen zu erforschen, zu den Beamten gehören, die vermöge ihres Amtes bei Untersuchungen mitzuwirken haben, ist allgemein anerkannt, Ob aber der Angeklagte durch seine Berufung els [ilfspolizist in die in § 1653 StPO erwähnte Gruppe der Beemten des Polizeidienstes eingereiht worden ist oder seine Aufgabe wenigstens darin bestand, diese Polizeibeamten bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu : unterstützen,ist bisher nicht ausreichend geklärt, Die Verurteilung wegen Aussageerprersung ist deshalb mit unzureichenden Gründen abgelehnt worden. Das Urteil muss daher in diesem Punkte aufgehoben werden. Bei der neuen Verhandlung wird das Landgericht Feststellungen darüber zu treffen haben, mit welchen Aufgaben die in Fürth zu An- " fang des Jehres 1933 aufgestellte Hilfspolizei allgemein betraut worden ist. Erst vom Boden dieser Feststellung ist ı nach der Sachlage ‘die Frage einwandfrei zu beantworten,

ob sich der Angeklagte der Aussageervressung schuldig gemacht hat. Sie wäre nach den übrigen bisher getroffenen

ten Sinne berufen varen, dagegen zu verneinen, wenn sie

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nur mit Aufgaben anderer Art betraut waren, z.B, mit der blossen Bewachung von Gefangenen, die nicht als Mitwirkung bei Untersuchungen angesehen werden können,

Führt auch die neue Hauptverhandlung zu dem Ergebnis,

dass der Tatbestand der Aussageerpressung zu verneinen ist, so kommt wiederum in Betracht, das Verhalten des Angeklagten unter dem Gesichtspunkt der versuchten Nötigung zu würdigen. Ob dann § 240 StGB aF oder § 240 StGB nF anzuwenden ist, hängt entgegen der Ansicht der Revision der Staatsanwaltschaft nicht nur davon ab, ob die Weiter-

geltung des § 240 in der Fassung der VO vom 29. Mai 1943

(REB1 I S. 339) zu bejahen ist. Diese Frage ist vom Bundesgerichtshof bejaht worden (BGHSt Bd. 1 S. 84). Welches Strafgesetz anzuwenden ist, entscheidet sich jedoch hier nach § 2 a StGB, Danach ist grundsätzlich das zur Zeit der Tat geltende Gesetz anzuwenden, gilt jedoch zur Zeit der üntscheidung ein milderes Gesetz, so kann dieses angewendet werden. Bei der unter diesem Gesichtspunkt gebotenen Prüfung ist zu berücksichtigen, dass § 240 StGB nF, was das Landgericht offensichtlich übersehen hat, nicht nur den $' 240 StGB aF, sondern auch den § 5539 ersetzt hat. Das Lendgericht wird also dann zu prüfen haben, ob nach dem zur Zeit der Tat geltenden Rechtszustand nicht der inzwischen aufgehobene § 339 StGB anzuwenden wäre, und für den Fall der Bejahung zu entscheiden haben, ob § 339 oder § 240 nF das mildere Gesetz und daher anzuwenden ist. | x

2, Die Beurteilung des Falles B 9 zeigt dagegen keinen Rechtsfehler. Das Landgericht hat hier festgestellt, der Angeklagte habe den Häftling Dr. WEB mit "den Stiefeln-

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3. Die Aufhebung des Urteils im Falle A 1 hat zur Folge,

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getreten. Es hat den Tatbestand der gefährlichen Körper. verletzung in der Begehungsform der Körperverletzung "mittels eines gefährlichen Werkzeuges" verneint, weil es nicht klären konnte, wohin der Angeklagte sein Opfer getreten hat. Die Revision der Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, der beschuhte Fuss, mit dem auf den Körper des Verletzten eingewirkt werde, sei immer als ' gefährliches Werkzeug anzusehen. Als gefährlich im Sinne des § 233 a ist jedoch, wie in der Rechtsprechung anerkannt ist, nur ein Werkzeug anzusehen, das nach seiner äusseren Beschaffenheit und nach der Art seiner Benutzung geeignet ist, erhebliche Körperverletzungen zuzufügen (Rest Bd. 4 5. 397). Da das Lenägericht die Art der Be- . nutzung nicht vollständig klären konnte, kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, dass es den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung nicht für einwandfrei... erwiesen erachtet hat.

Auch im übrigen zeigt die sachlichrechtliche- Beurteilung der Fälle, in denen das Landgericht den Angeklagten für schuldig befunden heat, keinen Rechtsfehler; dasselbe gilt von den Fällen, in denen der Angeklagte freigesprochen ist, Ausführungen dazu erübrigen sich, da die Revision insoweit die Rüge der Verletzung sachlichen Rechts nicht näher begründet hat.

dass auch die Gesamtstrafe aufgehoben werden muss, Abgesehen davon weist Qie Strafzumessung keinen Mangel auf,

der für sich die Aufhebung des Urteils im Strafausspruch gerechtfertigt hätte,

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Der Revision der Staatsanwaltschaft ist zwar darin beizustimmen, dass es rechtlich unzulässig ist, die vom Angeklagten erlittene Internierungshaft sowohl auf die im Spruchkammerverfahren rechtskräftig verhängte Arbeitslagerzeit wie auch - falls die Voraussetzungen für die Anrechnung gegeben sind - auf die in diesem Verfahren verhängte Strafe anzurechnen (vgl. OGHSt Bd. 1 S. 171, 174).

Die Behauptung der Revision, die vom Angeklagten erlittene . ‘

Internierungshaft von nur wenig mehr als zwei Jahren sei schon auf die im Spruchkammerverfahren verhängte Arbeitslagerzeit von zwei Jahren voll angerechnet worden, ist jedoch neu und kann deshalb nicht berücksichtigt werden. Dem Urteil kann jedenfalls diese Tatsache nicht entnommen werden, Die Revision enthält auch keine Verfahrensrüge nech der Richtung, dass das Gericht pflichtwidrig verabsäumt habe, die von der Revision vorgetragene Tatsache aufzuklären. Dieser Revisionsangriff konnte daher nicht zum Erfolg führen, jedoch wird das Lendgericht, da die Gesamtstrafe aus einem anderen Grunde aufgehoben werden muss, bei der Strafzumessung von der richtigen

. Rechtsansicht der Staatsanwaltschaft ausgehen müssen.

Unzutreffend ist dagegen die Ansicht der Revision, da in der Internierungshaft nur das Verhalten des Angeklagten im Falle Dr. ED Gegenstand der Nachprüfung gewesen sei und das Gericht in diesem Falle nur eine Einzelstrafe von neun Monaten Gefängnis verhängt habe,. hätte auch die Internierungshaft bestenfalls nur in dieser Höhe angerechnet werden dürfen, falls nicht. schon aus anderen Gründen die Anrechnungsmöglichkeit zu verneinen sei. Wenn die Internierungshaft überhaupt an-

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Technungsfähig war, war die Anrechnung auch in dem Falle, dass der Verhängung oder Fortdauer der Internierungshaft nur ein Teil der jetzt abgeurteilten Taten zugrunde lag, nicht auf diesen Teil der Taten beschränkt (R6St Ba. 71 S. 140).

Unbegründet ist auch die von der Revision erhobene Verfahrensrüge, Das Landgericht hat die Anrechnung von sechs Monaten der Untersuchungshaft auf die Strafe damit begründet, der Angeklagte habe zwar seine Taten geleugnet, er habe das aber nach der Überzeugung des Gerichts nicht aus blosser Uneinsichtigkeit und aus mangelnder Sühnebereitschaft getan, sondern um einem gegen ihn schwebendem Auslieferungsverfahren keine ungünstige Wendung

jau geben, Die Revision macht geltend, ein solches Auslieferungsverfahren habe nie stattgefunden, Das hätte: sich euf blosse Anfrage bein Generalstaatsanwalt in fürnberg herausgestellt. Das Gericht habe deshalb seine aus

§ 244 kbs. 2 StPO Tolgende Pflicht zur vollständigen Aufklörung des Sachverhalts von Amts wegen dedurch verletzt, dass es diese Auskunft nicht eingeholt habe, Es kam jedoch nicht entscheidend auf die Frage an, ob ein Auslieferungsamtrag gestellt war, sondern darauf, ob sich der Angeklagte in seinem Prozessverhalten durch die Besorgnis bestimmen liess, dass ein solcher Antrag vorliege. Dass der Angeklagte - wenn auch irrtümlich - diese Besorgnis hatte, konnte das Gericht aber auch dann annehmen und Gemzufolge bei der Strafzumessung berücksichtigen, wenn in Wahrheit kein -Auslieferungsamtrag gestellt war. Daraus ergibt sich, dass es auf die von der Revision vermisste Aufklärung nicht entscheidend ankam,

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Soweit die Revision die Verletzung des 8 267 Abs. 3 ‘StPO rügt. bemängelt sie in Wahrheit die sachliche Richtigkeit der Strafzumessungsgründe. Die von ihr in diesem Zusammenhang gerügten Widersprüche liegen in Wahrheit nicht vor. Wenn auch die von ihr im einzelnen angeführten Stellen nicht vollständig ausgeglichen wirken, so ergibt sich aus dem Zusammenhang doch mit hinreichender Deutlichkeit, dass die Strafkammer sagen wollte, der Angeklagte habe trotz der Roheit seiner Taten auch ıZüge von menschlichem „itgefühl gezeigt.

Der Oberbundesanwalt hatte beantragt, das Urteil auf. die Revision des Angeklagten in den Fällen A 1 - 3 und B 6 und 10 und auf die Revision der Staatsanwaltschaft in den Fällen A 1 und‘3 9 aufzuheben, im übrigen aber beide ‚Revisionen zu verwerfen.

Ttenten Mantel Dr. Geier Glanzmann Jagusch